Установление факта непринятия наследства

Устанавливать факт непринятия наследства или нет?

Установление факта непринятия наследства

Доброго времени суток, уважаемые коллеги, пользователи и читатели. Хочу поделиться с вами опытом, связанным с установлением факта непринятия наследства.

Фабула: Гражданину А принадлежала квартира на праве собственности. У данного гражданина были: нетрудоспособный супруг (пенсионер, инвалид); сын, который не является общим ребенком гражданина А и супруга гражданина А.

Гражданин А умер 18 апреля 2015 года, перед своей смертью составил завещание, которым завещал указанную квартиру своему сыну. Сын гражданина А подал заявление на вступление в наследство, дело открыли 18 августа 2015 года, свидетельство о праве на наследство не получил.

Супруг гражданина А, являясь нетрудоспособным, обладал правом на обязательную долю (в размере 1\4), действий по принятию наследства не совершал. Так как супруг гражданина А был нетрудоспособным в силу инвалидности, сын со своей женой перевезли его в город, котором проживали для осуществления за ним ухода.

6 апреля 2017 года сын гражданина А умер, завещание не составлял, наследниками стали его супруга и сын. 9 апреля 2017 года умер супруг гражданина А, завещание не составлял, информации о наследниках нет.

26 октября 2017 года супруга сына гражданина А обратилась к нотариусу с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство по закону после смерти своего супруга на одну вторую долю в праве собственности на указанную выше квартиру, за чем последовал отказ, так как сын и супруга сына гражданина А могут претендовать только на три четвертых доли, а оставшаяся часть доли считается принятой супругом гражданина А.

Наши действия: Исходя из обстоятельств, сложившейся ситуации, была поставлена задача разделить между наследниками сына гражданина А квартиру в полном объеме, а не три четвертых доли в праве собственности, было принято решение обращаться с заявлением об установлении факта непринятия наследства супругом гражданина А.

Наша правовая позиция: Учитывая, что супруг гражданина А действия, направленные на принятие наследства не совершал, информации о его родственниках не имелось и к тому же, никто из его родственников заявления о принятии наследства не подавал, проживать и совершать уход за квартирой не хотел, коммунальные платежи, текущий ремонт осуществлялись сыном гражданина А и его супругой, мы считали, что обязательная доля им не принята. По моему мнению, для реализации права на обязательную долю, наследник должен выразить свою волю, так как право на обязательную долю носит личный характер. Выражение воли должно быть проявлено через активные действия, так как в самом постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 г. Москва “О судебной практике по делам о наследовании” речь идет именно о действиях, например, обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите наследственных прав и другие. По моему устойчивому мнению факт того, что человек вселен  (состоит на регистрационном учете) нельзя расценивать в виде действия, направленного на фактическое принятие наследства и уж тем более на выражение воли наследодателя, на приобретение таким лицом в будущем доли в праве собственности.

Что происходило дальше: Столкнулись с тем, что суд, то оставлял без движения заявление по надуманным причинам, вроде «напишите нам еще каких-нибудь наследников, даже если вы про них не знаете», то без рассмотрения.

Последней каплей терпения было то, что суд додумал обстоятельства и оставил без рассмотрения заявление на стадии принятия к производству, так как якобы имелся спор о праве.

Апелляционный суд определение отменил, указав, что спора о праве не имеется и велел суду первой инстанции принять к производству.

К сожалению, проверить правовую позицию в полной мере не удалось и узнать мнение судьи, так как администрация города, в котором находится квартира, прислала ходатайство и заявила, что имеется спор о праве и имущество является выморочным. Вновь заявление было оставлено без рассмотрения, определение обжаловано, но безрезультатно.

Итого: Исходя из обстоятельств ситуации вариант установления факта непринятия наследства видится (по крайней мере мне) единственным верным вариантом.

Суд, конечно, предлагает обратиться с исковым заявлением, но к кому? Супруг гражданина А умер, а к имуществу обращаться можно только по ограниченным основаниям.

Тяготит то, что вопрос не завершен и как дальше поступить пока не ясно.

В связи с изложенным, прошу помощи у более опытных коллег. Как считаете, может приниматься обязательная доля пассивно? Как бы вы поступили в такой ситуации, какой вариант действий предложили?

С уважением, Зыкин Кирилл Алексеевич!

ps. Если нужна дополнительная информация, готов предоставить. Также готов поделиться определениями судов по делу.

Источник: https://zakon.ru/discussion/2019/02/12/ustanavlivat_fakticheskoe_neprinyatie_nasledstva_ili_net

Непринятие наследства: понятие, отличия от отказа и правовые последствия

Установление факта непринятия наследства

Наследство не всегда с радостью принимается, иногда существует ряд причин, по которым наследник предпочитает отказаться от предложенного ему имущества, т.е. имеет место такой термин, как неприятие наследства.

Отклонить возможность утверждения возникших прав можно:

  • написав нотариально заверенный отказ от наследства;
  • не предпринимая никаких действий для их реализации.

Волеизъявление, выраженное отказом

Официальный отказ от своего наследственного права, как и принятие, ограничен сроками.

Законодатель установил сроки принятия или непринятия наследства — 6 месяцев, и изъявить волю в отношении оставленного наследодателем имущества следует в рамках этого времени.

Отказ от наследства подразумевает увеличение доли других лиц, однако нельзя точно указывать, каких (ст. 1158 ГК РФ).

Передумать и отказаться от прав можно даже после принятия (законом предусмотрена эта возможность). Но это решение должно быть окончательным, поскольку отказаться от отказа уже не удастся (ст. 1157 ГК РФ).

Следует подумать дважды, прежде чем изъявлять волю подобным образом, поскольку нельзя отказаться лишь от части наследства, например, от долгов, и принять все остальное. Также недопустимы любые условия, оговорки и требования.

Возьмите на заметку: при оформлении отказа нотариус обязан известить о последствиях подобного решения и его необратимости.

Отсутствие волеизъявления — непринятие

Отказ – это действие претендента по отношению к имуществу, на которое он имеет право. Есть и второй способ действия – полное бездействие потенциального наследника.

Такой поступок, вернее, отсутствие оного, называется непринятием наследства. Человек вообще ничего не делает с имуществом, возникшие права на него его не интересуют.

Это важно: при непринятии наследственного имущества у наследника никаких прав не возникает, а при отказе он лишается своего права в пользу другого лица, если он был адресным. Когда отказ происходит без указания конкретных претендентов на наследство, то его часть наследуемого имущества переходит другим по очереди пропорционально их долям.

Если он так и не проявит себя в указанные законом сроки, то положенные ему права переходят к остальным наследникам (ст. 1156 ГК РФ). Этот процесс называется наследственной трансмиссией, которая происходит также, если один из претендентов умер после открытия наследственного дела.

При этом права на его часть недвижимости и прочих вещей переходят к его наследникам, кроме права на получение обязательной доли (ст.1149 ГК РФ).

Если нет признаков фактического принятия наследства, то, согласно ст. 1161 ГК РФ, бездействующий кандидат приобретает статус отпавшего наследника, и права на его долю имущества переходят к остальным претендентам.

Когда требуется отказ отпавших наследников

В тот момент, когда отпавший наследник в курсе событий открытого наследственного дела, ему следует в письменной форме заявить, что наследство его не интересует (образец написания заявления о непринятии наследства представлен здесь).

Это избавит остальных претендентов от головной боли по поводу того, что не заявившийся наследник может подать в суд для восстановления своих прав, предъявив вполне уважительные причины для пропуска срока.

В некоторых случаях непринятие приходится доказывать. О непринятии наследства свидетельствуют следующие факты:

  • нет интереса к правам на имущество;
  • заявление о выдаче свидетельства отсутствует;
  • желание отказаться от имущества не выражено, отказ не написан;
  • нет никакой активности в отношении любой части оставленного имущества.

То есть на протяжение установленного срока или дольше наследник никак не выразил своей воли и желаний относительно своих прав по закону. При таком положении дел можно говорить о фактическом непринятии оставленного имущества.

Приведем пример из практики: брат с сестрой приобрели дом и поделили в равных долях. Спустя какое-то время сестра умерла, брат много лет живет в этом доме. У сестры были муж с дочерью, которые уехали на другое место жительства, и на протяжение многих лет не проявляли интереса к недвижимости.

Брат содержал дом, проживал в нем, и решил наконец-то оформить его в собственность. Однако получил у нотариуса отказ, поскольку существуют наследники первой очереди (ст.1142 ГК РФ).

Ему пришлось обращаться в суд с иском для признания его фактическим владельцем, а мужа сестры и ее дочь – не принявшими свои права, отпавшими претендентами.

Иногда наследники просто предпочитают бездействовать, поскольку отказ от наследства не удастся отозвать или отменить (ст. 1157), а свое собственное бездействие, приложив некоторое старание, можно использовать в своих целях. Такие варианты возможны, на случай, если вдруг выяснится, что наследодатель оказался намного состоятельней, чем было известно об этом при его жизни.

Из следующего видео Вы узнаете, в каких случаях не допускается отказ от наследства:

Источник: https://naslednik.guru/nasledstvo/neprinyatie.html

И. Установление факта принятия либо непринятия наследства

Установление факта непринятия наследства

⇐ Предыдущая35363738394041424344Следующая ⇒

Действующим гражданским законодательством установлено два способа принятия наследства, одним из которых является фактическое его принятие.

В соответствии с п. 2 ст.

1153 ГК признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

– вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

– принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

– произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

– оплатил за свой счет долги наследодателя;

– получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В названном пункте ст. 1153 ГК перечислены лишь отдельные, наиболее распространенные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии наследником наследства. Какого-либо исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно.

В нотариальной и судебной практике доказывание факта своевременности вступления во владение либо пользования имуществом наследодателя производится разнообразными способами. Так, доказательствами фактического принятия наследства в зависимости от конкретной ситуации могут быть:

– справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной администрации или жилищно-строительного кооператива) о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти; о фактическом принятии наследства будет свидетельствовать и то обстоятельство, что наследник проживал в наследуемом доме (квартире), хотя бы и сам наследодатель при этом проживал в другом месте;

– справка указанных органов о том, что до истечения шести месяцев со дня открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество наследодателя. Количество взятых вещей и их ценность юридического значения при этом не имеют;

– справка налоговой инспекции об оплате конкретным наследником налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника;

– наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при условии, что нотариус будет располагать данными о получении ее наследником до истечения установленного законом срока для принятия наследства (получение конкретным наследником денежной суммы на похороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, производившего принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку на хранение наследнику; акты жилищно-коммунальных органов, администрации, комиссии по организации похорон – аналогичного содержания; документы о пересылке кем-либо наследнику этой книжки по почте и т.п.);

– справка местной администрации о том, что наследник производил уход за наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт;

– справка местной администрации о том, что наследник производил посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю по праву собственности;

– нотариально удостоверенный договор, согласно которому наследник после открытия наследства оплатил долги наследодателя, и т.п.

Наличие у наследника технического паспорта на автомототранспортные средства может свидетельствовать о своевременном фактическом принятии наследства лишь в случаях, когда имеются данные, дающие возможность бесспорно полагать, что техпаспорт передан ему на хранение в течение шести месяцев со дня открытия наследства (нотариусом или должностным лицом администрации, жилищно-эксплуатационной организации, жилищно-строительного кооператива и т.п.) с составлением соответствующего акта. Свидетельские показания о том, что у наследника находится автомобиль наследодателя, могут быть приняты во внимание только судом. Для нотариуса они бесспорными не являются.

Не имеет также юридического значения для подтверждения факта своевременного принятия наследства информация о том, что наследник организовывал и проводил похороны наследодателя.

В процессе применения п. 2 ст. 1153 ГК возникла проблема, связанная с тем, что совершенные наследником конклюдентные действия, с формальной стороны свидетельствующие о фактическом принятии наследником наследства, тем не менее не отражают воли этого наследника принять наследство.

Так, например, наследник, проживающий в принадлежащем наследодателю жилом помещении и продолжающий там проживать после открытия наследства, вносит соответствующие платежи, осуществляет текущий ремонт помещения, но не имеет намерения становиться собственником жилья, так как его устраивает статус нанимателя .

Зачастую нотариусы считают такого наследника принявшим наследство, если он в течение шести месяцев со дня его открытия не заявил о своем отказе от наследства.

Даже в тех случаях, когда наследник, проживавший совместно с наследодателем, по истечении шести месяцев заявляет о своем непринятии наследства, нотариусы, исходя из того, что он фактически вступил во владение наследственным имуществом, оставляют его долю в наследстве открытой и рекомендуют доказывать факт непринятия наследства в судебном порядке. Такую позицию вряд ли во всех ситуациях можно признать правильной. В приведенном случае волеизъявление наследника не было направлено на принятие наследства, наследник не относился к наследственному имуществу как к будущему собственному имуществу и скорее всего элементарно не осознавал, что его действия порождают какие-то юридические последствия. Оставление его доли открытой превращает право на принятие наследства в обязанность принять его и является нарушением прав как этого лица, так и других наследников, желающих оформить свои наследственные права.

——————————–

Источник: https://lektsii.org/10-14721.html

Заявление об установлении факта непринятия наследства: образец 2020 года

Установление факта непринятия наследства

Отказ от имущества умершего совершают с помощью подачи соответствующего письменного бланка с заявлением в нотариальную контору по месту открытия наследства.

Подобный документ разрешается написать в двух вариантах:

  1. Так называемый безусловный отказ (когда не указывается в заявлении конкретный наследник).
  2. Когда он осуществляется в пользу какого-либо лица, относящегося к наследникам.

В правом верхнем углу заявления следует указать нотариальную контору, в которую оно подается. Также следует написать от чьего имени составляется документ (фамилия, имя, отчество заявителя, адрес регистрации и фактического проживания).

В зависимости от вида заявления, текст его будет выглядеть примерно следующим образом: «Я, Иванов Иван Иванович отказываюсь от своей доли в наследстве моей матери Ивановой Анны Петровны, умершей «01» января 2015 года». Если отказ совершается в пользу другого наследника, то следует указать конкретное лицо.

Завершить такой документ следует датой его составления и личной подписью заявителя.

Такое заявление может быть передано и через представителя наследника, если в доверенности предусмотрено соответствующее полномочие такого лица на совершение отказа.

Так же возможно его подать не лично, а одним из следующих способов:

  • через другое лицо;
  • отправить по почте.

При этом подпись наследника на данном заявлении должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке (п. 2 ст. 1159 ГК РФ). Если гражданин решил отказаться от имущества, то первое, о чем ему следует помнить — это сроки (шесть месяцев).

В законодательстве Российской Федерации указано, что в течение данного срока возможно совершить отказ от наследства в пользу других лиц или без указания таких (когда часть имущества отказавшегося лица переходит к преемникам, принявшим его в равных долях каждому). Круг лиц, в пользу которых возможно совершить отказ, ограничен теми, которые являются таковыми по завещанию или по закону.

Любое заявление, которое поступает в пределах наследственного дела, нотариус регистрирует в книге учета наследственных дел. Поэтому каждое действие, направленное на получение или отказ от собственности умершего, будет зафиксировано.

После того, как он зарегистрирует в книге учета заявление об отказе от имущества, воля наследника будет считаться выраженной, и обратной силы не имеет. Если впоследствии такое лицо захочет поменять свое решение, нотариус не сможет ничем помочь.

Такие отказы суды рассматривают в качестве односторонней сделки, которую можно отменить, по определенным основаниям (например, человек находился в состоянии, в котором он не мог осознавать значение своих поступков или управлять ими, и так далее).

Отменить отказ от имущества возможно, если лицо сможет доказать в судебном порядке наличие таких оснований. Подтвердить это могут свидетели и документы (например, медицинская справка о состоянии его здоровья на тот момент). При этом будут восстановлены права наследования.

Исковое заявление об отказе от наследства

Закон позволяет отказаться от имущества в течение установленного срока даже наследнику, который уже принял его. Стоит отметить, что совершить это действие разрешается и после истечения шести месяцев. Но в таком случае это возможно будет сделать только в судебном порядке.

Если преемником совершено принятие наследства фактически, то по его исковому заявлению суд может признать его отказавшимся от имущества умершего даже после пропуска установленного срока, если сочтет такой пропуск уважительным (п. 2 ст. 1157 ГК РФ).

Если пропущен срок на обращение в суд по уважительной причине, то по ходатайству преемника он может быть восстановлен. Истечение срока исковой давности не является условием для отказа в принятии заявления судом. Но в этом случае данное обстоятельство может послужить основанием для вынесения решения об отказе в удовлетворении иска.

Заявление об отказе от доли наследства

Отказ от доли причитающегося наследства не разрешается (п. 3 ст. 1158 ГК РФ).

Следует помнить, что при отказе от части собственности умершего, происходит автоматический отказ от всего такого имущества.

В том числе и от того, о котором на день открытия наследства не было известно. Нотариус, прежде чем принять отказ, всегда объясняет этот момент.

И наоборот, если наследник принимает часть собственности умершего, причитающегося ему по одному из оснований, то это не означает отказ от остального наследственного имущества, причитающегося ему по этому условию.

Однако если лицо было призвано к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он имеет право отказаться от имущества, причитающегося ему по одному из оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Иными словами, если гражданин является наследником одновременно и по завещанию, и по закону, то он имеет право отказаться от имущества по всем основаниям. Также он может принять наследство только по одному из них. Например, по завещанию.

Иван может принять по завещанию дом и отказаться от наследования по закону — от доли в праве на автомобиль. В этом случае Петр получит весь автомобиль. Если Иван примет наследство по двум основаниям, то в этом случае он получит дом и 1/2 долю в праве на автомобиль, а Петр при этом оставшуюся долю на транспортное средство.

Если имеются несколько оснований для принятия наследства, то нотариус разъясняет преемнику, о необходимости сделать указание в заявлении о том, по какому конкретно основанию он отказывается принимать имущество. Это может быть по одному из них или по всем.

Если собственность умершего причитается лицу по нескольким завещаниям, то в документе следует указать об отказе по каждому конкретному завещанию, по которому он не желает принимать имущество.

Бывают случаи возникновения наследственной трансмиссии. Это ситуация, когда гражданин умирает после открытия наследства и не успевает его принять в установленный срок, то право на его принятие автоматически переходит уже непосредственно к его наследникам.

Если лицо принимает имущество по этому основанию, то это не означает принятия им также собственности, принадлежавшего умершему наследнику, так как это разные наследственные дела.

Сколько стоит отказ от наследства

Назвать конкретную цену за подобную услугу нотариуса довольно сложно. Согласно Налоговому Кодексу РФ размер пошлины за эту процедуру составляет 100 рублей. Помимо этого необходимо будет оплатить правовую и техническую работу нотариуса, стоимость которой различается в зависимости от региона.

По Московской области стоимость данной услуги будет складываться из тарифа – 100 рублей и цены правовой и тех.работы – 800 рублей. Итого 900 рублей.

Наследование – это процесс перехода прав собственности в отношении имущества гражданина его приемникам. Моментов открытия наследственного дела является смерть наследодателя. Гражданский кодекс, который регламентирует все вопросы относительно прав вступления, позволяет приемника осуществить выбор: принять наследство или отказаться от него.

Наследственная масса: что принимается после смерти родственника

Вступление после смерти близкого в права собственности оставленных владений или доли в них возможно на основании законной очередности либо по завещанию. Завещание – это самостоятельное распределение нажитого в период жизни наследодателя среди круга своих наследников.

При его отсутствии наследственная собственность будет разделена между получателями на основании закона.

Основное право на наследство по закону имеют дети, родители и супруги наследодателя (статья 1142 ГК РФ).

В качестве наследства может выступать различная собственность и некоторые виды личных прав покойного. Например, после смерти получатели могут вступить в наследование:

  • Квартиры.
  • Дома.
  • Автомобиля.
  • Активов (ООО, вклада, ценных бумаг).

По наследству также передаются и обязательства покойного. Например, при принятии наследства приемники должны выплатить имеющиеся долги наследодателя.

Возможность непринятия наследства

По различным причинам приемники могут не проявлять интереса к наследованию. Например, из-за маленькой доли либо наличия долгов в наследственной массе. Закон позволяет получателю сделать выбор: вступить в наследование или отказаться от такой возможности.

Форма отказа от наследства бывает двух типов. Первый вариант – это абсолютное непринятие имущества. Второй способ предусматривает отказ с передачей права принятия не унаследованной доли другим лицом.

Отказ возможен только в пользу иного лица, которое входит в число претендентов по закону или завещанию. Передать свою долю третьему лицу не допускается.

Оформление отказа от наследства

Если получатель имущества после смерти наследодателя не желает принимать собственность, то необходимо составить заявление на отказ от наследства. Сделать это можно обратившись в нотариальную контору по месту открытия наследственного дела.

Непринятие – это добровольное решение претендента, которое не подлежит отмене или установлении условий.

Решение об отречении от права вступления можно оспорить в суде, если будут определены факторы влияния на подобное решение. При оспаривании отказной положительное решение по иску будет вынесено при наличии доказательств принуждения со стороны третьих лиц или наличие определенных обстоятельств, при которых гражданин не мог полностью осознать последствия своих действий.

При оформлении решения о непринятии владений и передаче доли иному получателю необходимо знать о моментах, при которых невозможен такой переход. Не допускается переход права наследования в результате отказа, если:

  • По завещанию имеется лицо, которое назначено получателем имущества в случае отказа основного претендента.
  • Выгодоприобретателем в результате такого решения становится недостойный наследник.
  • В качестве отчуждаемого имущества выступает обязательная доля.

Некоторые особенности в оформлении имеет решение об отказе приемниками, которые относятся к категории несовершеннолетних или недееспособных лиц. В такой ситуации подобное решение о непринятии собственности после смерти родственника возможно только при согласии официальных представителей и органов опеки и попечительства (если отказывается несовершеннолетний ребенок).

Составление заявления у нотариуса

Написать заявление об отказе можно у нотариуса и сделать это достаточно просто. Отказная от наследства, образец которой будет представлен ниже, должна включать в себя следующие пункты:

  • Информация о нотариусе и заявителе.
  • Сведения о наследодателе и правах на наследство.
  • Решение о непринятии имущества с указанием наследственной массы.
  • Выгодоприобретатель не унаследованной доли (если отказ в чью-либо пользу).
  • Дата и подпись.

Нередко при оформлении вступления не обойтись без помощи юриста. Ведь процесс принятия иногда может включать в себя споры или суды. Получите бесплатную консультацию опытного юриста на нашем сайте прямо сейчас. Напишите свой вопрос, и мы проконсультируем вас о правах по закону.

Наследство не всегда с радостью принимается, иногда существует ряд причин, по которым наследник предпочитает отказаться от предложенного ему имущества, т.е. имеет место такой термин, как неприятие наследства.

Отклонить возможность утверждения возникших прав можно:

  • написав нотариально заверенный отказ от наследства;
  • не предпринимая никаких действий для их реализации.
Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.